Напишите нам, мы в онлайне!
Перейти к статьям сайта

 

Архивы
Видео-канал Адвокатского бюро
free counters
Карта Блоггеров
Rambler's Top100 ProtoPlex: программы, форум, рейтинг, рефераты, рассылки!
Барристер, Адвокатское Бюро
355012, Россия, Ставропольский край, , Ставрополь город,Ленина улица, д. 466, оф. 1
время работы: пн-пт 9:00-18:00, перерыв 13:00-14:00
+7 (8652) 56-57-65
http://www.barrister-kavkaz.ru

Архив рубрики «Гражданское право»

postheadericon Адвокат или юрист?

Сейчас нет ни одной компании, которая периодически не нуждалась бы в юридической консультации или помощи. Тем не менее, многие руководители не понимают, в чем разница между юристом и адвокатом. Об этом хотелось бы порассуждать.

Есть мнение, что юрист, не имеющий статуса адвоката, ничем не отличается от адвоката, оказывающего юридическую помощь. Однако, это не совсем так.

Юрист – это специальность, которую получает выпускник вуза, колледжа. Некоторые называют себя юристом, закончив 30-дневные курсы и получив какой-то сертификат.

А для того, чтобы получить статус адвоката, необходимо иметь высшее юридическое образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической специальности, как минимум два года юридической практики и сдать специальный экзамен, состоящий из 240 вопросов. Практика сдачи таких экзаменов в Адвокатских палатах субъектов РФ позволяет сделать вывод о том, что примерно 50% соискателей этот экзамен не проходят.

Приемкой экзаменов занимается квалификационная комиссия. Юристы, желающие получить статус адвоката, должны обратиться в Адвокатскую палату, представить пакет документов на проверку и ожидать экзамена, который, обычно, проводится один раз в месяц. Претенденты после успешной сдачи экзамена принимают присягу адвоката и получают статус адвоката, удостоверение от Управления юстиции субъекта РФ, в палате которого они сдали экзамен. Адвокат зачисляется в специализированный реестр адвокатов с присвоением номера.

Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

Права и обязанности юриста, не имеющего статуса адвоката, и адвоката, сильно отличаются.

Одно из главных отличий – адвокат имеет право, кроме платных дел, вести так же и бесплатные дела. На основании Федерального  закона  от 21.11.2011 N 324-ФЗ»О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Закона  Ставропольского края № 57-кз  от 18.06.2012г. «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края» адвокаты участвуют в государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края отдельным категориям граждан: инвалидам, малообеспеченным гражданам, ветеранам ВОВ, детям-инвалидам и т.д.

Только адвокат имеет право представлять и защищать своего клиента по уголовным делам на стадии предварительного расследования и в суде.

Если говорить об обязанностях, то адвокат подчиняется не только общим нормам закона об адвокатуре и иным нормам, например, ГПК РФ или УПК РФ, он обязан выполнять нормы Кодекса профессиональной этики адвоката и за несоблюдение этих норм может быть лишен своего статуса.

К тому же, на адвоката законом возложена обязанность хранить тайну клиента, а уголовным законодательством введен запрет на допрос адвоката по тем обстоятельствам, которые ему стали известны в отношении своего клиента.

Адвокат не имеет права давать советы своему клиенту, которые предполагают совершение клиентом действий, противоречащих законодательству. Юрист же не связан ни законом об адвокатуре, ни Кодексом профессиональной этики, – он может консультировать своего клиента даже в плане совершения клиентом длящегося противоправного действия, например, о систематической неуплате налогов или о их сокрытии. Например, если вопрос касается «отмывания денег», то адвокат может предложить клиенту только легальные пути снижения налогов либо схему оптимизации налоговых платежей.

С другой стороны, адвокат является публичным лицом, всегда отвечает своим статусом за качество юридической помощи, которую он оказывает. Клиент, посчитавший, что получил некачественные неквалифицированные юридические услуги от адвоката, может обратиться в Адвокатскую палату, и там будет возбуждено дисциплинарное производство по этому случаю, в результате чего адвокат может лишиться своего статуса. А если юрист сделал ошибки, то клиенту остается только нанять другого юриста и обратиться в суд.

Деятельность юридических фирм и юристов, в них работающих, в настоящее время неподконтрольна государству и каким-либо общественным организациям. Так, не требуется абсолютно никакого образования (не говоря уже о юридическом) для оказания юридических услуг и работы в юридических фирмах. Таким образом, государство не требует даже минимально необходимых юридических знаний для частнопрактикующих юристов.

Закон об адвокатуре и уголовно-процессуальное законодательство позволяют адвокату хранить полное молчание по всем обстоятельствам, которые стали известны ему при работе со своим клиентом. Таким образом, адвокат не может быть допрошен следователем или иными сотрудниками правоохранительных органов в отношении своего клиента – юридического лица. Чего нельзя сказать о штатных юристах организаций и юристах частных юридических фирм. Их вправе вызвать для дачи объяснений сотрудники любых правоохранительных органов, а эти штатные работники, будь они юристы, экономисты или просто бухгалтеры, обязаны давать правдивые показания в отношении своего работодателя, денежных средств и всех хозяйственных операций этой компании.

Владельцы или ведущие менеджеры компаний обращаются за помощью к адвокату по тем сделкам и иным операциям, которые требуют больших знаний и лучшей квалификации, а также в целях реализации каких-либо особо значимых или секретных хозяйственных операций, проведение которых невозможно доверить штатным сотрудникам ввиду отнесения этих действий к коммерческой тайне.

Также обращаются за помощью по вопросам минимизации налогооблагаемой базы, например, группы зависимых компаний. Адвокат эффективнее, чем штатный юрист, может разработать программу поглощения или иной реорганизации, например, холдинга. И, главное, при этом не произойдет утечки информации в коллектив или третьим лицам.

Цена на услуги адвоката может быть выше, чем у простого юриста хотя бы потому, что обязанностей и ответственности у адвоката перед клиентом, обществом и государством значительно больше. К тому же адвокат – официальное публичное лицо, он обязательно платит налоги.

Каждый адвокат имеет право устанавливать свои расценки. Но стоимость услуг рекомендована Решением Совета адвокатской палаты, и как правило, сильно не колеблется. С расценками можно всегда ознакомиться на официальном сайте Адвокатской палаты. Стоимость услуг зависит от квалификации, опыта адвоката, сложности дела.

Юридические компании же делают все с точностью до наоборот: у них есть прейскурант, по которому устная консультация стоит, например, 300 рублей, вне зависимости от того, кто консультирует, например, юрист с высшим образованием, студент-практикант или вообще не имеющий юридического образования человек.

И ещё очень важный аргумент привлечения организацией  для работы адвокатов, возможность взыскания с противной стороны, в случае выигрыша дела, всех судебных расходов, пошедших на оплату работы адвоката. Расходы же на зарплату штатного юриста никак не компенсируются.

Так что мнение о том, что адвокат и юрист аналогичны — это миф, существующий  на рынке юридических услуг.

 

Ваш  адвокат  Тришкина Ольга Александровна

Если статья Вам понравилась и оказалась для вас полезной, то поделитесь ей с другими:

Хочу себе плагин с такими кнопками

postheadericon Бесплатная медпомощь. Какие права у пациентов по новому закону

адвокат Михайлова Елена Владимировна ставрополь адвокатское бюро барристер

Защитим  права пациентов! 

Добрый день! С Вами снова адвокат Михайлова Елена Владимировна!

Рада предложить вашему  вниманию следующую статью моего коллеги Александра Ковтуна:

С 1 января 2012 года изменилось законодательство об охране здоровья граждан. Эта подборка    распространенных вопросов с ответами поможет проконсультировать друзей и коллег об их правах в сфере бесплатной медицинской помощи

1. Осталось ли в новом законе об основах охраны здоровья граждан право на отказ от медицинского вмешательства?

Да, осталось. Во-первых, необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя (ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», далее – закон № 323-ФЗ). При этом в законе закреплен ряд случаев, при которых медицинское вмешательство допускается без предварительного согласия: в частности, по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители, а также в случае медицинского вмешательства в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (ч. 9 ст. 20 закона № 323-ФЗ).

Во-вторых, у пациентов и их законных представителей по-прежнему есть право на отказ от медицинского вмешательства (п. 8 ч. 5 ст. 19, ч. 3 ст. 20 закона № 323-ФЗ). Но необходимо иметь в виду, что если один из родителей или иной законный представитель пациента отказывается от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни пациента, то медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов пациента. Кроме того, если законный представитель недееспособного пациента отказывается от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, он обязан известить об этом орган опеки и попечительства (ч. 5 ст. 20 закона № 323-ФЗ).

Как согласие на медицинское вмешательство, так и отказ от него должны оформляться в письменной форме, подписываться пациентом или его законным представителем и медицинским работником и содержаться в медицинской документации пациента (ч. 7 ст. 20 закона № 323ФЗ).

2. Кроме возможности выбора не чаще раза в год ограничено ли как-то еще право на выбор медицинского учреждения или я могу обращаться за бесплатной медпопощью по ОМС в любую поликлинику, больницу, медцентр?

Конечно, определенные ограничения существуют. Они зависят от вида медпомощи и территории, на которой она оказывается. Для всех случаев порядок выбора медицинской организации должно утвердить Минздравсоцразвития России (ч. 1 ст. 21 закона № 323-ФЗ). Но и в отсутствие этого порядка из норм закона № 323-ФЗ видно, что наиболее полная возможность выбора медицинской организации предоставлена лишь для первичной медико-санитарной помощи. По общему правилу она организуется по территориально-участковому принципу, но пациент может выбрать медицинскую организацию не только по этому принципу (ч. 2 ст. 21, ч. 2 ст. 33 закона № 323ФЗ). Первичную специализированную медико-санитарную помощь (то есть медпомощь врачей-специалистов с использованием специальных методов и сложных медицинских технологий) можно получить как по направлению участкового врача, врача общей практики, фельдшера, врача-специалиста, так и путем самостоятельного обращения в выбранную медицинскую организацию, но с учетом порядка оказания медпомощи, который будет утвержден Минздравсоцразвития России (ч. 3 ст. 21, ст. 37 закона № 323ФЗ). А для получения бесплатной специализированной медпомощи в плановой форме (например, если пациенту нужна плановая госпитализация в стационар) выбор медицинской организации осуществляется только по направлению лечащего врача (ч. 4 ст. 21 закона № 323-ФЗ). Это означает, что если в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи принимают участие несколько медицинских организаций соответствующего профиля, то лечащий врач, выдавая вам направление, обязан проинформировать вас о возможности выбора между ними. Если же вам требуется бесплатная медпомощь за пределами территории субъекта РФ, в котором вы проживаете, то в этом случае будет действовать особый порядок выбора медицинской организации, который тоже должно утвердить Минздравсоцразвития России (ч. 6 ст. 21 закона № 323-ФЗ).

3. Правда ли, что, обслуживаясь по своему полису ОМС, я могу выбрать не только поликлинику, но и конкретного врача?

Да, вы можете выбрать не только лечебно-профилактическое учреждение, в котором хотите получать медпомощь по полису ОМС, но и конкретного врача в выбранном учреждении (ч. 1 ст. 21 закона № 323-ФЗ). Для выбора врача надо подать заявление лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации (ч. 4 ст. 21 закона № 323-ФЗ).

Но есть определенные ограничения. Во-первых, выбор лечащего врача возможен с учетом согласия самого врача (ч. 1 ст. 21, ч. 3 ст. 70 закона № 323-ФЗ). Во-вторых, право на выбор как медицинской организации, так и врача ограничено по времени. Если у вас не изменилось место жительства, то организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь (в частности, поликлинику), вы можете выбрать не чаще одного раза в год. А в этой медицинской организации можно выбрать врачатерапевта, врачатерапевта участкового, врачапедиатра, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера тоже не чаще одного раза в год (за исключением случаев замены медицинской организации).

В-третьих, медико-санитарная помощь гражданам организуется по территориально-участковому принципу. Этот принцип предусматривает формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях (ч. 2 ст. 33 закона № 323-ФЗ). Поэтому выбрав, например, врачатерапевта или врачапедиатра, который обслуживает не тот участок, на котором вы проживаете, вы вряд ли сможете рассчитывать на возможность вызова данного врача на дом по полису ОМС.

4. Правда ли, что теперь, выбирая поликлинику, в которой будем обслуживаться я или мои дети, надо заранее на весь срок выбора дать согласие на все виды медицинского вмешательства, в том числе прививки?

Действительно, для получения первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации на срок их выбора необходимо дать информированное добровольное согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый Минздравсоцразвития России (ч. 6 ст. 20 закона № 323-ФЗ). Очевидно, что в перечень войдут не все возможные виды медицинского вмешательства, а только самые основные, присущие первичной медико-санитарной помощи (в том числе профилактические прививки по национальному календарю, некоторые анализы, флюорография). Но это не означает, что вы не можете впоследствии написать отказ от конкретных видов медицинского вмешательства, в том числе от конкретных прививок.

5. Закреплено ли в новом законе право родителей находиться вместе с ребенком, если его положили в больницу?

Да, право на бесплатное совместное нахождение с ребенком при оказании ему медпомощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения имеет один из родителей ребенка, иной член семьи или иной законный представитель ребенка (ч. 3 ст. 51, п. 4 ч. 3 ст. 80 закона № 323-ФЗ). Это право не зависит от возраста ребенка. Однако условия для пребывания одного из указанных лиц с ребенком в стационаре (в частности, предоставление спального места и питания) создаются на бесплатной основе, только если ребенок не достиг возраста 4 лет, а старше указанного возраста – при наличии медицинских показаний. Следовательно, если ребенку больше 4 лет и нет медицинских показаний для его совместного нахождения в стационаре с кем-то из взрослых членов семьи, то вы можете находиться с ним бесплатно без создания для вас условий пребывания либо самостоятельно оплачивать свое спальное место и питание.

6. Какая медицинская помощь по новому закону остается бесплатной?

Виды медпомощи, которая бесплатно предоставляется в рамках программы государственных гарантий, названы в части 1 статьи 80 закона № 323-ФЗ. Это первичная медико-санитарная помощь, специализированная медпомощь, в том числе высокотехнологичная, скорая медпомощь, скорая специализированная, паллиативная медпомощь в медицинских организациях (это помощь неизлечимо больным в целях улучшения качества их жизни). Конкретный перечень форм и условий бесплатной медпомощи, перечень заболеваний и состояний, при которых она оказывается, порядок и условия оказания бесплатной медпомощи устанавливаются в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которая утверждается Правительством РФ сроком на три года (ч. 4–6 ст. 80 закона № 323-ФЗ). При оказании медпомощи в рамках вышеуказанной программы граждане обеспечиваются лекарственными препаратами, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12.04.10 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» , и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медпомощи.

Источник: Журнал «Юрист Компании»

Если статья Вам понравилась и оказалась для вас полезной, то поделитесь ей с другими:

Хочу себе плагин с такими кнопками

postheadericon Первый блок изменений в Гражданский кодекс принят в третьем чтении

 

Вчера Госдума приняла в третьем чтении первый блок поправок в Гражданский кодекс. В этот блок вошли положения об основных началах гражданского законодательства, в том числе появились принципы добросовестности, злоупотребления правом. Из положений о госрегистрации прав на имущество была исключена норма об обязательном нотариальном удостоверении всех сделок с недвижимостью. Но при этом в Гражданском кодексе указано, что сделка может быть нотариально удостоверена в случаях, предусмотренных законом или соглашением. Это говорит о том, что все равно осталась лазейка для включения норм об обязательном нотариальном удостоверении сделок уже в другие законы (о госрегистрации и нотариате). Кроме того, в отношении зарегистрированного права в ЕГРП может быть внесена отметка о возражении  лица, право которого было зарегистрировано ранее. После этого дается три месяца на то, чтобы  оспорить это право в суде. Если этого не сделать, то отметка о возражении будет аннулирована. Также в случае оспаривания зарегистрированного права в суде можно требовать внесения в ЕГРП отметки о том, что в отношении этого права идет судебный спор. При возникновении спора в отношении зарегистрированного права лицо, которое знало или должно было знать о недостоверности данных реестра, не вправе ссылаться на них.

Еще предусмотрена возможность возмещения убытков из-за незаконного отказа в регистрации, уклонения от регистрации, внесения в реестр  незаконных или недостоверных данных о праве либо нарушения порядка регистрации. Убытки будут возмещаться за счет казны. Другие положения из этого блока касаются дееспособности физлиц, опеки и попечительства, крестьянских (фермерских) хозяйств. За исключением некоторых положений закон вступит в силу 1 марта 2013 года.  

Управляющий партнер Михайлова Елена Владимировна

Источник: журнал «Юрист компании»

Если статья Вам понравилась и оказалась для вас полезной, то поделитесь ей с другими:

Хочу себе плагин с такими кнопками

postheadericon ВАС РФ не признал пожар обстоятельством непреодолимой силы

Добрый день! С Вами снова адвокат Михайлова Елена Владимировна! Рада предложить вашему вниманию следующую статью.

Профессиональный хранитель должен предвидеть риск пожара, поэтому такое обстоятельство не является непреодолимой силой. Банк заключил с компанией, которая оказывает услуги по хранению, договор хранения и передал ей товар на сумму свыше 1 млн рублей. На соседнем складе вследствие короткого замыкания произошел пожар, который распространился и на склад компании, в результате чего все переданное банком имущество было уничтожено. Банк обратился с иском о взыскании с компании убытков, причиненных утратой переданного на хранение имущества. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении исковых требований. Свою позицию они обосновали тем, что пожар является обстоятельством непреодолимой силы, поэтому хранитель не может отвечать перед банком за уничтожение имущества (ст. 901 ГК РФ). Но ВАС РФ занял противоположную позицию: непреодолимой силой являются только те события, которые нельзя предвидеть или предотвратить. В итоге он отменил судебные акты нижестоящих судов и взыскал убытки в пользу банка.

Источник: постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.12 №  3352/12, опубликовано 11.08.12

Источник: журнал «Юрист Компании»

Если статья Вам понравилась и оказалась для вас полезной, то поделитесь ей с другими:

Хочу себе плагин с такими кнопками

postheadericon Заявление о возврате госпошлины, уплаченной в суд

Добрый день! С Вами снова адвокат Михайлова Елена Владимировна! Рада предложить вашему вниманию следующую статью.

Судебное разбирательство между бывшими контрагентами может быть завершено подписанием мирового соглашения. Несмотря на такое удачное разрешение арбитражного спора, открытым остается вопрос возмещения истцу уплаченной госпошлины. По общему правилу при вынесении решения в пользу истца обязанность возместить ее стоимость возлагается на ответчика. В случае заключения сторонами мирового соглашения этот принцип меняется: часть госпошлины возвращается из бюджета.

Если стороны подписали мировое соглашение, истец вправе вернуть из бюджета 50 процентов уплаченной государственной пошлины (п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ, абз. 2 подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ). Причем правило о возврате госпошлины из бюджета при заключении мирового соглашения действует только в арбитражном процессе. При утверждении мирового соглашения судом общей юрисдикции уплаченная государственная пошлина вообще не подлежит возврату (абз. 3 подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ). Оставшаяся часть госпошлины в размере 50 процентов распределяется между сторонами в соответствии с условиями соглашения (ч. 4 ст. 110, ч. 3ст. 140 АПК РФ). Если мировым соглашением судебные расходы не распределены, суд при утверждении мирового соглашения самостоятельно разрешает этот вопрос в общем порядке и распределяет эту часть расходов в определении. По общему правилу при вынесении решения в пользу истца государственная пошлина взыскивается с ответчика, а при частичном удовлетворении иска распределяется между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных требований (ч. 1 ст. 110 АПК РФ). Но если для получения государственной пошлины, возложенной на ответчика, дополнительных действий, как правило, не требуется, то, чтобы вернуть оплаченные деньги из бюджета, компании нужно подать заявление о возврате госпошлины.

Контрольные точки при оформлении

Важна стадия подписания соглашения

Правило о возврате истцу 50 процентов госпошлины действует только в случае, если мировое соглашение заключено до принятия решения по делу судом. Если же соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, госпошлина не возвращается (абз. 2 подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ).

  1. Заявление о возврате излишне оплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, подается ее плательщиком в налоговый орган по местонахождению суда, в котором рассматривалось дело (абз. 5 п. 3 ст. 333.40 НК РФ).
  2. Срок, в течение которого может быть подано заявление о возврате излишне уплаченной суммы госпошлины, составляет три года со дня уплаты указанной суммы (абз. 7 п. 3 ст. 333.40 НК РФ).
  3. В этой части заявления нужно подробно описать обстоятельства, послужившие основаниями для возврата госпошлины. Такими обстоятельствами могут быть заключение мирового соглашения, прекращение производства по делу или оставление заявления судом без рассмотрения, уменьшение истцом размера исковых требований. При этом нужно учитывать ряд ограничений.
    Так, при прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска госпошлина не возвращается, если будет установлено, что истец отказался от иска в связи с тем, что ответчик добровольно удовлетворил требования после вынесения определения о принятии иска к производству (абз. 3 подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ,абз. 3 п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.05.05 № 91 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса РФ»). В таком случае суд должен взыскать госпошлину с ответчика в полном объеме, так как требования истца фактически удовлетворены (п. 6информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.03.07 № 117 «Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации»).
    При уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной госпошлины возвращается лишь тогда, когда уменьшение размера исковых требований принято арбитражным судом (ч. 2 , 5 ст. 49 АПК РФ). При этом о возвращении госпошлины истцу указывается в определении или решении (постановлении) суда (п. 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.05.05 № 91 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса РФ»).
  4. В просительной части заявления нужно указать банковские реквизиты, на которые можно перечислить сумму госпошлины, а также ОГРН и ИНН компании.
  5. К заявлению прилагаются решения, определения и справки судов, подтверждающие обстоятельства, которые являются основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной суммы госпошлины (подп. 6п. 3 ст. 333.40 НК РФ). Поэтому к заявлению нужно приложить определение об утверждении мирового соглашения и справку суда на возврат госпошлины, а также платежный документ, который подтверждает перечисление суммы госпошлины. При заключении мирового соглашения суд самостоятельно готовит справку о возврате госпошлины, но для ускорения ее получения можно подать ходатайство.
    Справка суда предъявляется в оригинале, а определение и платежный документ – в виде копии, заверенной подписью руководителя и печатью компании. Причем действует такое правило: платежные документы прилагаются в подлинниках, если госпошлина подлежит возврату в полном размере, и в копиях, если она подлежит возврату частично. Так, если основанием возврата госпошлины является не заключение мирового соглашения, а, например, прекращение производства по делу и пошлина должна быть возвращена в полном объеме, прилагается копия определения суда о прекращении производства по делу, а справка суда и платежный документ предъявляются в оригиналах (абз. 2 п. 3 ст. 333.40 НК РФ).

Запрос справки

Если компания оплатила госпошлину, но отказалась от подачи иска, иного заявления, жалобы, нужно обратиться в суд с ходатайством о выдаче специальной справки. Арбитражный суд выдаст справку о том, что иск, заявление или жалоба в суд не поступали (п. 3 ст. 333.40 НК РФ). В этом случае определение о возврате государственной пошлины не выносится (п. 3информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.05.05 № 91 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации»).

На что еще обратить внимание

Первое. Факт уплаты государственной пошлины в безналичной форме подтверждается платежным поручением плательщика с отметкой банка о его исполнении (п. 3 ст. 333.18 НК РФ). Если отметки нет, такое платежное поручение не является доказательством оплаты госпошлины.

Второе. Если в возврате государственной пошлины будет отказано, компания вправе обратиться в суд с заявлением о признании незаконным (недействительным) такого решения налогового органа (постановление ФАС Московского округа от 02.11.10 по делу № А40-58971/10-13-312).

Источник статьи: журнал «Юрист Компании» № 8 2012 г.

Если статья Вам понравилась и оказалась для вас полезной, то поделитесь ей с другими:

Хочу себе плагин с такими кнопками